知识产权第三讲专利法.ppt

上传人:wuy****n92 文档编号:66713890 上传时间:2022-12-19 格式:PPT 页数:170 大小:345.99KB
返回 下载 相关 举报
知识产权第三讲专利法.ppt_第1页
第1页 / 共170页
知识产权第三讲专利法.ppt_第2页
第2页 / 共170页
点击查看更多>>
资源描述

《知识产权第三讲专利法.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《知识产权第三讲专利法.ppt(170页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第三讲:专利法暨南大学知识产权学院 沈仲衡第一节 专利制度概述 第二节 专利权的主体 第三节 专利权的客体 第四节 授予专利权的实质性条件 第五节 专利权的取得、无效和终止 第六节 专利权的内容 第七节 专利权的保护 第一节 专利制度概述一、专利的概念“专利”一词在我国最早见于 国语中的记载。西周大夫丙良夫提出:“匹夫专利,犹谓之盗,王而行之,其归鲜矣。”这里所说的“专利”指的是通过垄断而牟取暴利的一种行为。在英语中,专利称为“patent”,它是从“letter patent”演变而来,具有公开和垄断的双重意思。现实生活中,人们常常在不同的意义上使用“专利”一词。其一是指为某人独占所有的财产

2、,例如,有些人常说的“这是我的专利”;其二是指获得专利保护的发明创造本身,通常被称为“专利技术”;其三是指技术情报,如记载技术内容的专利文献;其四是指专利权,即专利权人依法获得的一种垄断性权利。专利权是“专利”一词在法律上的含义,也是它的最根本含义。专利权是指国家专利主管机关依法授予专利权人在一定期间内实施其发明创造的独占权。二、专利的特征(1)(1)无形性。这是指受到专利保护的对象无形性。这是指受到专利保护的对象 发明发明创造,是一种无形的存在,属于知识形态的商品,创造,是一种无形的存在,属于知识形态的商品,其本身看不见、摸不着,但却可以通过有形的物其本身看不见、摸不着,但却可以通过有形的物

3、质载体具体地表现出来。质载体具体地表现出来。(2)(2)公开性。这是指专利权的客体必须是向社会公公开性。这是指专利权的客体必须是向社会公开的。申请人要想取得专利,必须运用专利申请开的。申请人要想取得专利,必须运用专利申请文件公开表明自己的发明创造,其公开的范围和文件公开表明自己的发明创造,其公开的范围和程度只有达到了专利法规定的要求,专利权人才程度只有达到了专利法规定的要求,专利权人才可能获得专利权。处于保密状态下的技术不受专可能获得专利权。处于保密状态下的技术不受专利法的保护。利法的保护。(3)(3)法定性。这是指专利权必须由国家专利主管机法定性。这是指专利权必须由国家专利主管机关授予。关授

4、予。(4)(4)时间性。这是指专利权作为一种无形财产权,时间性。这是指专利权作为一种无形财产权,不是永远有效的。技术的特点之一就是更新换代不是永远有效的。技术的特点之一就是更新换代快,一旦新的发明创造出现,则原有的技术就会快,一旦新的发明创造出现,则原有的技术就会失去它的价值,不再有保护的必要。专利权作为失去它的价值,不再有保护的必要。专利权作为一种无形财产权,仅在法定时间范围内有效,法一种无形财产权,仅在法定时间范围内有效,法定期限届满,权利灭失,该技术便进人公有领域。定期限届满,权利灭失,该技术便进人公有领域。(5)(5)地域性。这是指专利权只有依一定地域内的法地域性。这是指专利权只有依一

5、定地域内的法律才得以产生,也只能在它所依法产生的那个地律才得以产生,也只能在它所依法产生的那个地域范围内有效。域范围内有效。三、专利制度的理论根据(一)发展经济论 发展经济论是基于发明创造对促进社会经济发展的作用而产生的。专利制度的发源地威尼斯和英国建立专利制度的目的都是为了促进国家经济的发展。这一理论强调制定专利法的目的是便于引进外国的发明,鼓励在本国实施新的发明,发展国家经济。(二)自然权利论(二)自然权利论 自然权利论又称基本权论或产权论,原意是指发自然权利论又称基本权论或产权论,原意是指发明人理当获得垄断权。这一理论建立于文艺复兴明人理当获得垄断权。这一理论建立于文艺复兴时期,当时认为

6、人的创造性思想是一种精神财富,时期,当时认为人的创造性思想是一种精神财富,也就是一种财产,人们应当对自己的思想、知识也就是一种财产,人们应当对自己的思想、知识享有产权,并且不容他人侵犯。由于财产的私有,享有产权,并且不容他人侵犯。由于财产的私有,自然就出现了独占,所以,为了保护发明而给予自然就出现了独占,所以,为了保护发明而给予发明人独占的权利仅仅是对发明人的自然权利的发明人独占的权利仅仅是对发明人的自然权利的法律承认法律承认 (三)契约论(三)契约论 契约论也称为公开论,它认为建立专利制度就好契约论也称为公开论,它认为建立专利制度就好比是国家与发明人签订了一种契约,以授予发明比是国家与发明人

7、签订了一种契约,以授予发明人享有独占权为代价换得发明的公开。如果不给人享有独占权为代价换得发明的公开。如果不给发明人以专利权,就会使发明人由于担心其发明发明人以专利权,就会使发明人由于担心其发明创造会被创造会被 自由仿制而千方百计对其进行保密。历自由仿制而千方百计对其进行保密。历史已经证明,再没有比保密更有害于技术进步和史已经证明,再没有比保密更有害于技术进步和社会发展的事情。因此,采用专利制度保护发明社会发展的事情。因此,采用专利制度保护发明人,一方面防止发明创造的人为保密人,一方面防止发明创造的人为保密 ,另一方面,另一方面又可禁止他人仿冒。又可禁止他人仿冒。(四)奖励论 奖励论也称为刺激

8、论,它基于产业政策的思想,将专利权视为促进技术和经济进步的手段,强调为了加速工业的发展,要鼓励发明创造并促进发明创造的实施。建立专利制度能给发明人以刺激和鼓舞,同时也能鼓励企业在开发技术和实施发明方面踊跃投资,因而推动技术和经济的进步。四、专利制度的作用和历史发展专利制度的作用主要体现在:第一,以法律保护新技术,有利于鼓励发明创造的积极性。第二,促进技术的商品化,繁荣技术市场。第三,有利于开展和加强国际技术贸易和合作。第四,促进科学技术的发展。专利制度的历史发展 专利制度起源于中世纪的欧洲。它是在技术成果成为商品这一历史条件下产生的,是随着商品经济的发展而发展和完善的。专利制度发展史上第一个真

9、正的发明专利产生在意大利。1421年意大利城市国家佛罗伦萨对建筑师伦内莱希发明的“装有吊机的驳船”授予了3年的垄断权。1443年威尼斯通过颁发第 1号专利,标志着现代意义上的专利的产生。1623年英国颁布了“垄断法规”(The Statute of Monopolies),并于1624年开始实施,该法承认专利权人在一定的期限内有制造和使用其发明产品的垄断权。这项法令可以说是英国资产阶级革命最重要的成就之一,是世界上第一部具有现代意义的专利法。各国纷纷建立了各 自的专利制度,如美国于 1790年、法国于 1791年、俄国于1814年、西班牙于 1820年、德国于 1877年、日本于 1885年都

10、相继建立了专利制度。这个时期的专利制度与萌芽阶段的专利制度不同,它以法律的形式确认并宣告发明创造属于知识产权。专利已经从封建君主的恩赐转变为依法授予发明创造者的一种合法权利。1883年,以法国为首的十几个国家发起签订了 保护工业产权巴黎公约,确定了各成员国在制定专利法时所必须遵守的基本原则。从此,专利制度开始向国际化、统一化、协调化的方向发展。迄今为止,世界上共有 150多个国家和地区建立了专利制度。实行专利制度的国家通过专利法保护发明创造,并与其他国家进行科学技术的广泛交流。新中国的第一部新中国的第一部 专利法直到专利法直到19841984年才正式年才正式通过并颁布。通过并颁布。197819

11、78年,国家开始建立我国的专利制度。年,国家开始建立我国的专利制度。19801980年中国专利局正式成立。年中国专利局正式成立。19841984年年 3 3月月1212日,中日,中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过了会第四次会议通过了 中华人民共和国专利法。中华人民共和国专利法。19851985年年3 3月,我国加人月,我国加人(保护工业产权巴黎公约保护工业产权巴黎公约。19851985年年4 4月月1 1日,中华人民共和国专利法日,中华人民共和国专利法开始实施,至此,具有中国特色的专利制度开开始实施,至此,具有中国特色的专利制

12、度开始运转起来。始运转起来。根据中国改革开放的需要,适应国际专利保护的根据中国改革开放的需要,适应国际专利保护的新形势,第七届全国人民代表大会常务委员会第新形势,第七届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议于二十七次会议于19921992年年9 9月月4 4日作出决定,对日作出决定,对 中华人民共和国专利法进行修改。这标志着中华人民共和国专利法进行修改。这标志着我国专利制度日趋成熟和完善。我国专利制度日趋成熟和完善。20002000年年 8 8月月 25 25日,第九届全国人民代表大会常日,第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过务委员会第十七次会议通过 关于修改关于修改 的决定,第

13、二次修正专利法,的决定,第二次修正专利法,并于并于 2001 2001年年7 7月月 1 1日施行。这次专利法的修改是日施行。这次专利法的修改是我国专利事业发展史上一个重要里程碑,将对推我国专利事业发展史上一个重要里程碑,将对推动我国的科技进步和创新工作产生重大和深远的动我国的科技进步和创新工作产生重大和深远的影响。影响。根据2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议关于修改中华人民共和国专利法的决定第三次修正 1992年12月12日国务院批准修订、1992年12月21日中国专利局发布了中华人民共和国专利法实施细则(已废止)。2001年6月15日中华人民共和国国务院令第

14、306号公布根据2002年12月28日国务院关于修改中华人民共和国专利法实施细则的决定第一次修订根据2010年1月9日国务院关于修改中华人民共和国专利法实施细则的决定第二次修订 第二节 专利权的主体一、发明人和设计人 发明人和设计人发明人和设计人发明人或者设计人是指对发明创造的实质性特点作出了创发明人或者设计人是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。发明人是指发明的完成者,即对产品、方造性贡献的人。发明人是指发明的完成者,即对产品、方法或者其改进提出新技术方案的人。设计人是指实用新型法或者其改进提出新技术方案的人。设计人是指实用新型或外观设计的完成人。发明人和设计人统称为发明创造人或外

15、观设计的完成人。发明人和设计人统称为发明创造人 (简称为发明人简称为发明人)。根据根据 中华人民共和国专利法实施细则第中华人民共和国专利法实施细则第 12 12条的规定,条的规定,专利法中所称的发明人或设计人是指对发明创造的实质性专利法中所称的发明人或设计人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造中,只负责组特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造中,只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供了方便的人或者织工作的人、为物质技术条件的利用提供了方便的人或者从事其他辅助工作的人,如试验员、描图员、机械加工人从事其他辅助工作的人,如试验员、描图员、机械加工人员等,不是发明人或设

16、计人。员等,不是发明人或设计人。发明人和设计人的权利受让人(1)(1)在非职务发明创造中,由于发明人、设计人死在非职务发明创造中,由于发明人、设计人死亡,根据法定继承程序或者遗嘱继承或遗赠程序,亡,根据法定继承程序或者遗嘱继承或遗赠程序,由继承人或受遗赠人取得死亡的发明人或设计人由继承人或受遗赠人取得死亡的发明人或设计人的专利申请权或专利权。的专利申请权或专利权。(2)(2)在职务发明创造中,享有专利申请权的单位,在职务发明创造中,享有专利申请权的单位,出现分立、合并或者其他重要事项的变更,其专出现分立、合并或者其他重要事项的变更,其专利申请权或专利权由变更后的单位享有。如果企利申请权或专利权

17、由变更后的单位享有。如果企业破产,则依破产法按照清算程序,对该企业享业破产,则依破产法按照清算程序,对该企业享有的专利申请权或专利权予以处理。有的专利申请权或专利权予以处理。(3)(3)无论单位或个人都可以依法转让自己所享有的无论单位或个人都可以依法转让自己所享有的专利申请权或专利权,受让人即获得专利申请权专利申请权或专利权,受让人即获得专利申请权和专利权。和专利权。二、取得专利权的单位(一)职务发明创造(一)职务发明创造 我国我国 专利法第专利法第6 6条第条第 1 1款规定,执行本单位款规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成

18、的发明创造为职务发明创造。职务发明创造完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。由此可知,在我国职务发明创单位为专利权人。由此可知,在我国职务发明创造分作两类,一类是执行本单位任务所完成的发造分作两类,一类是执行本单位任务所完成的发明创造明创造;另一类是主要利用本单位物质技术条件所另一类是主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造。完成的发明创造。我国我国 专利法实施细则对专利法实施细则对“执行本单位任务执行本单位任务所完成的发明创造所完成的发明创造”和和“本单位物质技术条件本单位物质技术条件”

19、作出了解释。执行本单位任务所完成的发明创造作出了解释。执行本单位任务所完成的发明创造指的是指的是:在本职工作中所做出的发明创造在本职工作中所做出的发明创造;履履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造明创造;退职、退休或调动工作后一年内作出的,退职、退休或调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或分配的任务有关与其在原单位承担的本职工作或分配的任务有关的发明创造。本单位物质技术条件指的是本单位的发明创造。本单位物质技术条件指的是本单位的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的的资金、设备、零部件、原材料或不对外公开的技术资料等。技术资

20、料等。利用本单位物质技术条件所完成的发明创造,发明人或设计人可以通过合同和单位约定发明创造的归属,发明人按照事先约定向单位返还资金或交纳物质技术设施的使用费,其发明或设计可以不作为职务发明。这是合同优先原则在专利法上的运用,有利于调动科研人员的积极性。职务发明专利申请权和取得的专利权归发明人或设计人所在的单位,但完成职务发明创造的发明人或设计人仍享有一定的权利。一是发明人和设计人享有署名权及获得精神奖励的权利,即有权在专利申请文件及有关专利文献中写明自己是发明人或设计人,并可享受荣誉和精神奖励;二是取得物质奖励的权利。(二)合作或委托研究、设计 按照我国按照我国 专利法第专利法第8 8条规定,

21、合作完成的发明创造,条规定,合作完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利权属于完成或者共同完成的除另有协议的以外,申请专利权属于完成或者共同完成的单位或个人单位或个人;申请被批准后,申请的单位或个人为专利权申请被批准后,申请的单位或个人为专利权人。人。按照我国专利法的规定,委托完成的发明创造,除另有协按照我国专利法的规定,委托完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人或者个人;申请被批准后,申请的单位或个人为专利权人。申请被批准后,申请的单位或个人为专利权人。关于委托完成的发明创造,如果单位或个人之间协

22、议约定关于委托完成的发明创造,如果单位或个人之间协议约定了专利申请权及专利权的归属,应按照协议确定权利归属。了专利申请权及专利权的归属,应按照协议确定权利归属。如果单位或个人之间没有协议,但构成委托开发的,申请如果单位或个人之间没有协议,但构成委托开发的,申请专利权及取得的专利权归受托人,即专利权及取得的专利权归受托人,即“完成完成”发明创造发明创造的单位或个人,但委托人可以免费使用。的单位或个人,但委托人可以免费使用。三、外国人(一)在中国有经常营业场所的外国人(一)在中国有经常营业场所的外国人 在中国有经常居所或营业所的外国人,主要是指在中国有经常居所或营业所的外国人,主要是指在我国境内长

23、期居住、生活、工作的外国自然人在我国境内长期居住、生活、工作的外国自然人和在我国境内设有机构、长期经营的外国企业或和在我国境内设有机构、长期经营的外国企业或其他外国组织。根据专利法的规定其他外国组织。根据专利法的规定 ,这一部分外,这一部分外国人,享有与中国人同等的待遇,他们可以直接国人,享有与中国人同等的待遇,他们可以直接向中国国务院专利行政部门申请专利,有关事宜向中国国务院专利行政部门申请专利,有关事宜可以自己办理或者委托代理人办理。专利被批准可以自己办理或者委托代理人办理。专利被批准后,享有与中国专利权人同等的权利。后,享有与中国专利权人同等的权利。(二)在中国没有经常居所或营业所的外国

24、人 在中国没有经常居所或营业所的外国人在中国申在中国没有经常居所或营业所的外国人在中国申请专利,如果其所属国同中国签订了双边协议或请专利,如果其所属国同中国签订了双边协议或者共同参加了有关的国际条约,则按该双边协议者共同参加了有关的国际条约,则按该双边协议或国际条约的规定办理。或国际条约的规定办理。如果其所属国未与中国签订有关的双边协议或共如果其所属国未与中国签订有关的双边协议或共同参加有关的国际条约,则按照互惠和对等的原同参加有关的国际条约,则按照互惠和对等的原则予以办理,即若该外国国民所属国对中国人的则予以办理,即若该外国国民所属国对中国人的专利申请予以保护,则我国也相应地对该外国国专利申

25、请予以保护,则我国也相应地对该外国国民予以保护。民予以保护。第三节 专利权的客体 专利权的客体也称专利法保护的对象,是指可以获得专利专利权的客体也称专利法保护的对象,是指可以获得专利法保护的发明创造。各国对发明创造的范围在认识和理解法保护的发明创造。各国对发明创造的范围在认识和理解上有不同,因而反映在专利法立法上对发明创造给予专利上有不同,因而反映在专利法立法上对发明创造给予专利权保护的范围和方式不尽相同。大致有三种权保护的范围和方式不尽相同。大致有三种:一是多数国一是多数国家专利权保护的对象仅指发明。如德国专利法。二是发明、家专利权保护的对象仅指发明。如德国专利法。二是发明、实用新型,外观设

26、计均给予专利权保护,但专利法只保护实用新型,外观设计均给予专利权保护,但专利法只保护发明和实用新型,外观设计则另行立法进行保护。如发明和实用新型,外观设计则另行立法进行保护。如 日日本专利法。三是发明、实用新型和外观设计在同一专利法本专利法。三是发明、实用新型和外观设计在同一专利法中予以保护。我国中予以保护。我国 专利法专利法)属于第三种情况。我国属于第三种情况。我国 专专利法第利法第 2 2条规定条规定:“:“本法所称发明创造是指发明、实用本法所称发明创造是指发明、实用新型和外观设计。新型和外观设计。”一、发明(一)发明的定义我国 专利法第2条规定:发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的

27、技术方案。专利法中的发明具有以下几个特点专利法中的发明具有以下几个特点:(1)(1)发明必须包含有技术创新,与现有技术相比,发明必须包含有技术创新,与现有技术相比,发明具有实质性的显著进步。发明具有实质性的显著进步。(2)(2)发明必须利用自然规律。发明是一种技术方发明必须利用自然规律。发明是一种技术方案,而技术则是在利用自然规律的基础上发展起案,而技术则是在利用自然规律的基础上发展起来的各种工艺操作方法和生产技能。这里所说的来的各种工艺操作方法和生产技能。这里所说的自然规律指自然界中存在的物理和化学的原理或自然规律指自然界中存在的物理和化学的原理或者定律者定律.(3)(3)发明只是一种技术方

28、案。发明应能够解决特定发明只是一种技术方案。发明应能够解决特定的技术难题,必须产生技术效果,具有一定的实的技术难题,必须产生技术效果,具有一定的实用性。但专利法所称的发明并不要求发明必须已用性。但专利法所称的发明并不要求发明必须已经是完全实施或已经转化为客观存在的产品。也经是完全实施或已经转化为客观存在的产品。也就是说不要求这种技术方案已经达到可以实施的就是说不要求这种技术方案已经达到可以实施的程度。程度。分类分类(1 1)产品发明与方法发明)产品发明与方法发明(2)(2)根据发明的人数,可将发明分为独立发明和共根据发明的人数,可将发明分为独立发明和共同发明。独立发明是指仅有一个发明人单独完成

29、同发明。独立发明是指仅有一个发明人单独完成的发明。而共同发明则是指由数个发明人合作、的发明。而共同发明则是指由数个发明人合作、共同完成的发明。共同完成的发明。(3)(3)根据发明之间的依赖关系或制约关系,发明可根据发明之间的依赖关系或制约关系,发明可分为基本发明和改进发明。改进发明是在基本发分为基本发明和改进发明。改进发明是在基本发明的基础上进行创新,对基本发明进行改进后的明的基础上进行创新,对基本发明进行改进后的技术方案。技术方案。(4)(4)根据发明的权利归属,发明可分为职务发明和根据发明的权利归属,发明可分为职务发明和非职务发明。职务发明是指执行本单位的任务或非职务发明。职务发明是指执行

30、本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明。非职务发明则是完全由发明人明。非职务发明则是完全由发明人 自己开发出的自己开发出的技术成果。技术成果。二、实用新型(一)实用新型的定义 我国专利法第2条规定:实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型的特点是实用新型的特点是:(1)(1)实用新型是一种新的技术方案。从专利法实施细则的实用新型是一种新的技术方案。从专利法实施细则的规定看,实用新型本质上是一种技术方案,也是发明的一规定看,实用新型本质上是一种技术方案,也是发明的一部分。从实用新型制度的历史考

31、察,是由于发明要求有较部分。从实用新型制度的历史考察,是由于发明要求有较高的创造性,因此大量以实用为目的而创造性又达不到发高的创造性,因此大量以实用为目的而创造性又达不到发明要求的小发明创造得不到保护,由此产生了实用新型制明要求的小发明创造得不到保护,由此产生了实用新型制度保护那些具有实用功能的技术方案,因此实用新型又称度保护那些具有实用功能的技术方案,因此实用新型又称为小发明。为小发明。(2)(2)实用新型仅限于产品,不包括方法。根据定义,实用实用新型仅限于产品,不包括方法。根据定义,实用新型只适用于产品,不适用于方法。新型只适用于产品,不适用于方法。(3)(3)实用新型要求产品具有特定性。

32、由于实用新型是对产实用新型要求产品具有特定性。由于实用新型是对产品的形状、构造所作出的新设计,因此要求的产品必须是品的形状、构造所作出的新设计,因此要求的产品必须是具有固定的形状、构造的产品。对于气态、液态、凝胶状具有固定的形状、构造的产品。对于气态、液态、凝胶状或颗粒粉末状的物质或者材料,不属于实用新型的产品范或颗粒粉末状的物质或者材料,不属于实用新型的产品范围。围。(二)实用新型保护的方式 中国将实用新型纳入专利法保护范围,明确规定实用新型可以申请专利,在程序和条件要求上与发明专利有不同。我国法律规定实用新型不采取实质审查制,但对实用新型的申请进行形式审查,在实用新型的侵权诉讼中,可以要求

33、专利权人出具国家专利行政部门作出的检索报告。(三)实用新型与发明的区别(1)两者保护的范围不同。发明专利保护的范围宽于实用新型专利。从规定上看,发明既可以是产品,也可以是方法。而实用新型仅限于产品,不涉及方法。另外发明中的产品没有任何特殊要求,而实用新型的产品要求具有固定的形状或构造,凡不具有固定形状或者构造的物质或材料都不能成为实用新型的产品,而只能属于发明的产品范围。(2)(2)两者对创造性要求不同。发明专利要求的创造两者对创造性要求不同。发明专利要求的创造性高于实用新型专利。我国专利法对发明和实用性高于实用新型专利。我国专利法对发明和实用新型分别规定了不同的创造性要求。专利法新型分别规定

34、了不同的创造性要求。专利法第第2222条规定条规定:发明专利的创造性是指与现有技术发明专利的创造性是指与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步相比,具有突出的实质性特点和显著的进步;实用实用新型的创造性是指与现有技术相比,具有实质性新型的创造性是指与现有技术相比,具有实质性特点和进步。特点和进步。(3)(3)两者的审查程序不同。根据我国专利法的规定,两者的审查程序不同。根据我国专利法的规定,发明专利采用早期公开、延期审查制度,即既要发明专利采用早期公开、延期审查制度,即既要对发明专利申请进行形式审查,而且还要进行实对发明专利申请进行形式审查,而且还要进行实质审查即专利三性的审查。而实用

35、新型专利采用质审查即专利三性的审查。而实用新型专利采用形式审查制度,即只审查形式内容而不审查实质形式审查制度,即只审查形式内容而不审查实质内容。内容。(4)(4)两者的保护期限不同。我国专利法规定,发明两者的保护期限不同。我国专利法规定,发明专利权保护期限为专利权保护期限为 20 20年,而实用新型专利权保护年,而实用新型专利权保护期限为期限为 10 10年,均自申请日起算。年,均自申请日起算。(5)(5)其他不同。我国专利法规定,如果某国有企业其他不同。我国专利法规定,如果某国有企业事业单位或者中国集体所有制单位、个人的发明事业单位或者中国集体所有制单位、个人的发明专利对国家利益或者公共利益

36、具有重大意义的,专利对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定对该发明进行计政府报经国务院批准,可以决定对该发明进行计划许可实施。而实用新型专利则不存在计划许可划许可实施。而实用新型专利则不存在计划许可实施的情况。实施的情况。三、外观设计(一)外观设计的定义(一)外观设计的定义 外观设计也被称作工业品外观设计也被称作工业品外观设计,各国对外观设外观设计,各国对外观设计的定义并不完全一致。计的定义并不完全一致。在我国专利法实施细则在我国专利法实施细则中,外观设计是指关于中,外观设计是指关于

37、产品的形状、图案、色彩产品的形状、图案、色彩或者其结合所提出的富有或者其结合所提出的富有美感并适于工业上应用的美感并适于工业上应用的新设计。新设计。外观设计具有以下一些共同特点外观设计具有以下一些共同特点:(1)(1)外观设计与技术无关。外观设计是对产品的外外观设计与技术无关。外观设计是对产品的外表进行美化,不考虑产品的实用目的。表进行美化,不考虑产品的实用目的。(2)(2)外观设计必须以产品为载体。外观设计是工业外观设计必须以产品为载体。外观设计是工业品的外观设计,外观设计必须以产品的外表为依品的外观设计,外观设计必须以产品的外表为依托,构成产品和设计的组合。其中产品是指任何托,构成产品和设

38、计的组合。其中产品是指任何用工业方法用工业方法 生产出来的、具有一定形状的物品,生产出来的、具有一定形状的物品,不能重复生产的工艺品、农产品、畜产品、自然不能重复生产的工艺品、农产品、畜产品、自然物以及气态、液态、粉末状或者颗粒状的物质均物以及气态、液态、粉末状或者颗粒状的物质均不能作为外观设计的载体。不能作为外观设计的载体。(3)(3)外观设计应富有美感。外观设计是以产品的形外观设计应富有美感。外观设计是以产品的形状、图案或者色彩为设计对象,专利法对外观设状、图案或者色彩为设计对象,专利法对外观设计作出了富有美感的要求,是因为外观设计的功计作出了富有美感的要求,是因为外观设计的功能是美化产品

39、,满足消费者对产品在视觉和感官能是美化产品,满足消费者对产品在视觉和感官等精神方面的要求。通过对产品外表进行美化达等精神方面的要求。通过对产品外表进行美化达到吸引消费者注意力,促进产品的市场竞争力的到吸引消费者注意力,促进产品的市场竞争力的目的。至于何种设计富有美感,以一般消费者的目的。至于何种设计富有美感,以一般消费者的审美观作为参照依据,只要一般消费者认为某外审美观作为参照依据,只要一般消费者认为某外观设计是美的,不违反社会公德或者公共秩序,观设计是美的,不违反社会公德或者公共秩序,就可以认为该外观设计符合法律要求。就可以认为该外观设计符合法律要求。(4)(4)外观设计应适合工业应用。所谓

40、的工业应用是外观设计应适合工业应用。所谓的工业应用是指该外观设计可以通过工业方式重复复制并形成指该外观设计可以通过工业方式重复复制并形成批量生产。批量生产。(二)外观设计保护的方式 由于保护工业产权巴黎公约将外观设计作为一项最低保护要求的对象,当今世界上有 130多个国家和地区都对工业品外观设计予 以保护。在保护方式上各不相同。(1)单独立法进行工业产权保护。(2)单独立法进行工业版权保护。(3)利用专利法进行保护。(4)利用版权法进行保护。(5)利用商标法进行保护。(6)利用反不正当竞争法进行保护。(三)外观设计与实用新型的区别(1)两者的主题不同。外观设计主要是对产品的外表进行美化,针对产

41、品的外表进行设计而与技术无关;实用新型不仅涉及产品的外形,也涉及到产品的外部和内部结构等技术性范围。(2)两者对产品的要求不同。外观设计所要求的产品可以是立体的,也可以是平面的;实用新型所要求的产品必须是立体的,平面的产品不能成为实用新型的对象。(3)(3)两者申请专利权时提交的申请文件不同。外观两者申请专利权时提交的申请文件不同。外观设计申请专利权时要求提交的申请文件是请求书设计申请专利权时要求提交的申请文件是请求书和该外观设计的图片或者照片等,并且要写明使和该外观设计的图片或者照片等,并且要写明使用该外观设计的产品及其所属的类别用该外观设计的产品及其所属的类别;实用新型申实用新型申请专利权

42、时应提交请求书、说明书及其摘要和权请专利权时应提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。利要求书等文件。(4)(4)两者的保护范围不同。外观设计的保护范围以两者的保护范围不同。外观设计的保护范围以表示在申请图片或照片中的该外观设计专利产品表示在申请图片或照片中的该外观设计专利产品为准为准;实用新型的保护范围以其权利要求书的内容实用新型的保护范围以其权利要求书的内容为准。为准。四、不授予专利权的对象 我国专利法第25条规定以下两种情况不授予专利权:一为不属于专利法所说的发明创造,二为暂时不能予以专利保护的发明创造。(一)不属于专利法所说的发明创造 1、科学发现 发现是指本有的事物规律或者现象

43、,经过探索研究才知道的过程。科学发现是指对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学发现是人类对客观世界的认识而不是对客观世界的改造,因而不具备直接的工农业应用性,不能授予专利权。2 2、智力活动的规则和方法、智力活动的规则和方法 智力活动的规则和方法是指导人们思维、推理、智力活动的规则和方法是指导人们思维、推理、分析和判断的规则和方法。智力活动源于人的思分析和判断的规则和方法。智力活动源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果或维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果或者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作用于自

44、然产生结果,因此智力活动的规则和方法用于自然产生结果,因此智力活动的规则和方法具有抽象性,并且不是利用自然规律所完成的技具有抽象性,并且不是利用自然规律所完成的技术方案,不属于专利法所说的发明创造。属于智术方案,不属于专利法所说的发明创造。属于智力活动的规则和方法有力活动的规则和方法有:组织、生产、商业经营和组织、生产、商业经营和经济管理的方法经济管理的方法;图书分类规则图书分类规则;字典的编排方法、字典的编排方法、情报检索方法等。情报检索方法等。3 3、疾病的诊断和治疗方法、疾病的诊断和治疗方法 疾病的诊断方法是指判断病人所患的疾病及其病疾病的诊断方法是指判断病人所患的疾病及其病因、部位、性

45、质和功能损害程度而对病情的了解因、部位、性质和功能损害程度而对病情的了解和进行的各种检查结果的分析,如切诊方法和组和进行的各种检查结果的分析,如切诊方法和组织切片的方法等织切片的方法等;疾病的治疗方法是指为消除疾病、减少病人痛苦、疾病的治疗方法是指为消除疾病、减少病人痛苦、促使恢复健康的医疗措施,主要包括去除病因、促使恢复健康的医疗措施,主要包括去除病因、消除症状、改善功能的不平衡状态、恢复机体的消除症状、改善功能的不平衡状态、恢复机体的生理功能等治疗疾病的具体方法,如中医里的解生理功能等治疗疾病的具体方法,如中医里的解表法、补气法等,西医里的手术方法均属于疾病表法、补气法等,西医里的手术方法

46、均属于疾病的治疗方法。这里所称的疾病实际上包括的是人的治疗方法。这里所称的疾病实际上包括的是人和动物体的疾病。和动物体的疾病。一般认为对疾病的诊断与治疗方法不授予专利有以下几个一般认为对疾病的诊断与治疗方法不授予专利有以下几个原因原因:一是疾病的诊断和治疗方法是以人和动物为实施对一是疾病的诊断和治疗方法是以人和动物为实施对象,无法在产业上制造或者使用。因而不属于专利法所称象,无法在产业上制造或者使用。因而不属于专利法所称的发明创造。二是疾病的诊断和治疗是一个复杂多变的过的发明创造。二是疾病的诊断和治疗是一个复杂多变的过程,除了对病情进行表面性诊断外,还需要根据病人的自程,除了对病情进行表面性诊

47、断外,还需要根据病人的自身身体素质、生活习惯等因素作出综合判断。这中间充满身身体素质、生活习惯等因素作出综合判断。这中间充满了主观成分。同样的病情在不同的人身上的表现不同,了主观成分。同样的病情在不同的人身上的表现不同,治疗的方法也就因人而异治疗的方法也就因人而异;不同的医生作出的治疗方案也不同的医生作出的治疗方案也不同,因此不具有工业上重复性。三是如果对某种疾病的不同,因此不具有工业上重复性。三是如果对某种疾病的诊断或治疗方法授予专利,当病人急需救治时,必须获得诊断或治疗方法授予专利,当病人急需救治时,必须获得专利权人的许可才能使用该方法,否则就构成侵犯专利权。专利权人的许可才能使用该方法,

48、否则就构成侵犯专利权。出于人道主义精神,不能对疾病的诊断和治疗方法授予专出于人道主义精神,不能对疾病的诊断和治疗方法授予专利权。利权。但是为疾病的诊断和治疗而使用的仪器、设备、但是为疾病的诊断和治疗而使用的仪器、设备、器械、装置以及化学物质和组合物等则属于专利器械、装置以及化学物质和组合物等则属于专利法的发明创造。法的发明创造。人体或者动物体的受孕、避孕人体或者动物体的受孕、避孕方法方法;人体或者动物体的信息、数据的采集方法人体或者动物体的信息、数据的采集方法;在活体上取物的方法在活体上取物的方法;以医疗为目的的整容方法等以医疗为目的的整容方法等都被视为疾病的诊断和治疗方法的扩展,也不能都被视

49、为疾病的诊断和治疗方法的扩展,也不能取得专利权。但是已脱离人体或者动物体的样品取得专利权。但是已脱离人体或者动物体的样品如血液、毛发、分泌物、尿液等的化验方法如血液、毛发、分泌物、尿液等的化验方法;人体人体或者动物体的信息、数据的处理方法或者动物体的信息、数据的处理方法;美容方法美容方法;尸体解剖方法等可以获得专利权。尸体解剖方法等可以获得专利权。(二)暂时不予以专利保护的发明创造1 1、动植物品种、动植物品种 动植物品种的专利性问题一直在各国有争议。在动植物品种的专利性问题一直在各国有争议。在国际上关于动植物品种的保护问题存在截然不同国际上关于动植物品种的保护问题存在截然不同的观点。反对派认

50、为,动植物品种是自然界的产的观点。反对派认为,动植物品种是自然界的产物,品种的特性是自然繁殖和发育的结果,非人物,品种的特性是自然繁殖和发育的结果,非人力所为。不是人类的发明创造,不能授予专利。力所为。不是人类的发明创造,不能授予专利。另外动植物品种与自然界的客观条件之间有着天另外动植物品种与自然界的客观条件之间有着天然的联系,同时其自身存在的遗传与变异这种客然的联系,同时其自身存在的遗传与变异这种客观现象是难于由人力控制的。因此也不适宜专利观现象是难于由人力控制的。因此也不适宜专利法保护。法保护。但在生物技术快速发展的今天,反对派的观点受到各方批评。支持给予专利法保护的赞成派认为,动植物品种

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 大学资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com