2022无效合同.docx

上传人:l*** 文档编号:22618734 上传时间:2022-06-25 格式:DOCX 页数:23 大小:40.94KB
返回 下载 相关 举报
2022无效合同.docx_第1页
第1页 / 共23页
2022无效合同.docx_第2页
第2页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《2022无效合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022无效合同.docx(23页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022无效合同无效合同 论无效合同的认定与处理 论无效合同的认定与处理 在我国的司法实践中,无效经济合同约占经济合同总量的10%至15%,合同大量无效致使每年约有3 000亿至4 000亿元的合同金额得不到履行。这种现象引起了不良的社会后果:不必要的财产损失;商事主体对合同产生不信任感;有利于违约当事人,给违约当事人供应了牢靠的避风港。无效合同大量存在的缘由一方面是由于当事人无法制观念,有意违法;另一方面也与我国原合同法制度有关。原合同法制度过于强调国家干预经济的原则,过于强调爱护交易平安。本文力求从司法的角度结合实践中的案例剖析无效合同认定和处理的立法和司法的问题,以求得到共识,以便更好地

2、贯彻执行新的合同法。一、原合同法制度确认三种常规案件无效的质疑。非法人组织机构对外缔约的案件、超范围经营的案件、未经房屋登记机关核准的财产租赁纠纷案件在司法实践中被确认为无效。上述三种案件无效认定后,在理论界引起学者的反对,认为无效合同的范围应作严格限定。上述三种案件属常规案件,在经济合同案件中占有很大的比例,探讨已是当务之急。(一)关于非法人组织机构对外缔约效力的问题我国民法通则和原经济合同法未作规定,国家工商局1985年关于无效经济合同的确认和有关的司法说明规定了非法人团体对外签订合同无效的问题,理论依据是把非法人团体等同于无民事行为实力人或限制民事行为实力人。这里须要弄清:非法人组织机构

3、和法人的关系是否能等同于完全民事行为实力人与无民事行为实力人或限制民事行为实力人之间的关系,非法人组织机构和无民事行为实力人或限制民事行为实力人有何区分。非法人组织机构和法人的实际差别仅在于不具有完全的民事责任实力;非法人组织机构和无民事行为实力人或限制民事行为实力人也有本质的区分:无民事行为实力人或限制民事行为实力人或弱小或生理有缺陷,立法爱护使其免受损害为历代民法所公认的法则,但非法人组织机构不存在弱小问题,爱护的意义就无从谈起。确认无民事行为实力人或限制民事行为实力人缔约无效的因素无需考虑是否损害第三人利益的问题,但确认非法人组织机构缔约效力不考虑第三人的利益明显是不公允的。由此二者的关

4、系是不能等同的。从各国的立法来看,大多数国家对非法人组织机构签订的合同不作无效处理。例如,德国法虽认为非法人组织机构为无权利社团,但对其适用合伙的规定。判例法国家承认非法人团体享有人格权,与法人无异。笔者认为,从爱护善意人的利益动身,非法人组织机构对外缔约除善意人有重大过失外,应确认合同有效。例如:在审理紫竹院分公司和华燕公司联营合同纠纷一案中,遇到了紫竹院分公司主体资格不合法问题,认定此案无效的处理后果就是判决法人型联营体花园酒楼解散,而假如认定有效,联营体不解散,既有利于激励交易,又并不与维护交易平安相悖。值得留意的是:新合同法对此规定比较模糊,有待我们在司法实践中正确理解和把握。(二)关

5、于超越法人目的的合同,即超范围经营问题企业法人登记条例第9条规定:法人要登记经营范围;民法通则第42条规定,企业法人应当在核准登记的经营范围内从事经营。最高人民法院1987年的司法说明由此认为我国实行的是公司登记核准制度,超越经营范围的合同无效。但这种规定与转轨时期国家提倡的多种经营不相协调,反映到司法实践中因超范围经营认定无效的案件越来越多。1993年上海会议纪要力求变更这一现状,提出了可酌定有效的观点,后来由于酌定标准不确定出现了执法不统一现象。工商管理机关也认为核淮经营范围意义得不到体现,此宽松政策在上述阻力面前便昙花一现,又复原到原来的肯定无效的观点。但在司法实践中,认定超范围经营无效

6、导向是消极的:一是简单扼杀新的经营方式。如:个体运输户应工地要求为工地送石砖,以送货为主以卖货为辅的经营方式加快了经济快速流转,是一种值得提倡的经营活动,但现行的登记机关不予核准其售货的经营范围,使这种经营方式只能流产。二是造成当事人在经营范围内容说明上作文章。如在审理一加工承揽合同经营纠纷时,承揽方没有加工电视屏幕的经营范围,当地工商行政管理部门说明为有,这是地方爱护主义左右法律的最真实的体现。从世界范围来看,欧陆各国的公司法一般都规定,公司的缔约行为超越章程范围时,如不能证明相对人为恶意,为了爱护善意相对人的利益,此类合同仍有效。英美法传统的越权规则也因为有碍国际贸易和国际投资,予以废除。

7、如1989年英国在公司法修改中彻底否定了越权规则,规定公司章程大纲对公司经营目的的任何限制都不足以影响公司详细行为的有效性。现代立法的趋势总的来说是加强对善意相对人的爱护,市场经济是一个统一的市场体系,产品要走出国门,这就要求我国的立法尽可能的与国际接轨,超范围经营无效的规定亟待取消。1999年10月1日施行的新合同法第50条只是从主体权限的角度对法定代表人、负责人超越权限订立的合同作出了原则上有效的规定。但对超范围经营问题司法实践中仍有模糊相识。如何界定相对人是否知道或应当知道对超范围经营问题,再比如,居间合同等特别合同案件的经营范围如何审查问题,仍是值得探讨的问题。(三)关于未经房管部门备

8、案财产租赁合同确认无效问题财产租赁合同依据我国城市私有房屋管理条例的有关规定,在司法实践中划为要式合同,未依法核准登记一律无效。这一规定不仅理论界有异议,在司法界也有争议,各地法院的判决不统一,干脆导致了执法的不肃穆性,探讨很有必要。探讨的问题是此类要式合同是对合同成立的要求?还是对合同生效的要求?合同不成立和合同无效有何区分?我国原经济合同法第6条规定:;经济合同依法成立,即具有法律效力,当事人必需全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更和解除合同。;原经济合同法的该条规定没有严格区分合同成立和合同生效问题。但经济合同成立与生效具有本质的不同,合同成立是当事人合意的结果,是当事人意思一样

9、的一种事实状态。合同无效取决于国家对已经成立的合同的看法和评价,反映了国家对合同关系的干预,合同不成立的处理结果和合同无效的处理结果迥然不同,合同一旦被宣告不成立,过失的一方当事人应依据缔约过失责任制度,赔偿另一方遭遇的信任利益的损失,假如当事人已经作出了履行,则应当各自向对方返还已接受的履行。合同成立只产生民事责任问题,而不产生其他的法律责任;而对于无效合同来说,不仅要产生缔约过失责任、返还不当得利等民事责任,而且将可能产生引起行政责任,甚至刑事责任。在司法实践中区分合同成立和合同生效的意义在于避开将一些已经成立的但不具备生效要件的合同,都作为无效合同对待;对于很多仅仅是某些条款不具备或不明

10、确的合同,通过说明的方法或依据法律的补缺性规定努力促使合同成立,达到激励交易,削减财产损失和奢侈的目的。财产租赁合同依据法律规定的内涵来确定,登记备案的形式要件属于登记机关对当事人意思表示的事实状态的确认,此种确认与对合同效力评价不同。效力评价机关只能是法院和仲裁机关。所以假如当事人未依据法律的规定履行登记手续,应认定为合同不成立。实践中,此类案件受宏观调控的影响,按无效认定后,出租方只能收取损失费,高于损失费几倍的租赁费,有的法院予以追缴,有的不做处理。随着房改的发展,出租房屋越来越多,一律按追缴处理打击面太广,产权人终归有权行使自己的处分权。但不做处理,明显让承租方得了便宜,处理结果显失公

11、允。综合考虑,司法实践中房管局和法院达成一种折中的处理方法:合同认定无效,租金按约定给付。但这种认定和处理明显不能自圆其说,有失法律的肃穆性。新合同法关于合同成立与生效的规定为这一问题的处理供应了法律依据。但司法实践中关于合同成立与生效的问题仍是一个热点。如:某金融公司的股东转让股权,一是要经董事会同意;二是要经人民银行批准。确认该转让协议的成立与生效干脆涉及到实体问题的处理。因为这类案件在实践中往往已经先予履行。所以仍要仔细把握。二、关于合同效力的转换依据民商法理论,无效合同分为三种状况:肯定无效、合同效力待定和相对无效,其中违反法律禁止性规定、违反公序良俗的合同认定为肯定无效;无权代理、超

12、越代理权限等因主体问题有可能导致无效的合同认定为效力待定合同,追认后为有效;欺诈、胁迫、显失公允等合同由受欺诈当事人特殊主见而定,认定为相对无效。原合同法无效制度未严格区分肯定无效、合同效力待定和相对无效,将一些效力待定和可撤销的合同归类为肯定无效,同时,对其又不承认合同效力的转换,这无疑也是无效合同大量存在的缘由。笔者认为,欠缺有效要素的合同,有的是当事人主观违法,有的是当事人客观违法,违法的缘由不同,处理也应区分对待。无效合同终归是歼灭交易,应给当事人以补救余地。将一些因主体问题可能无效的合同允许追认有效,将一些欺诈、胁迫的合同允许受欺诈者撤销,必将提高社会的信用和效率,促进经济的发展。无

13、效合同除允许当事人补救外,法官能否从无效合同的法律行为中提出约束当事人有效的法律行为?即无效合同的法律行为能否更换?德国民法认为,法官有权代替当事人重做一个从法律方面来说当事人设计不够完善的法律行为。德国民法典第140条规定:;凡是无效的法律行为具备其他法律行为的有效条件,如可认为当事人若知其无效,即有替代之意思的,则其他法律行为即发生效力。;此条的立法理由是法官说明私法律行为以该法律行为所追求的经济目的为重点,而不应以法律行为的法律目的为重点,法律目的只是一种法律形式和法律技术。德国法充分考虑当事人经济目的的做法值得我国借鉴,如出租车卖车承包合同纠纷,有的当事人对将来的卖车条款进行约定:不能

14、卖车发生纠纷如何处理。假如承认合同效力的更换,纠纷就简单解决,我国的经济目标的实现又会增加一个砝码。三、无效合同返还的性质及退还不能的探讨(一)关于返还的性质原中华人民共和国经济合同法第16条明确规定:;经济合同被确认无效后,当事人依据该合同所取得的财产,应返还给对方。;新合同法第58条仍旧规定:;合同无效或撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还。;在司法中,大家对这条法规已背的烂熟,但并非人人都知悉合同法为什么要这么规定,这么规定的法理依据是什么?在此探讨一下无疑有利于执法。合同无效的财产返还,是在合同已被履行,有财物给付的状况下发生的。返还的依据在理论界有两种观点。一种观点认为,返还财产

15、属于债权性质的不当得利恳求权。合同被确认无效后,给付行为发生全部权转移的后果,接受财产的一方或双方当事人依据合同所取得的财产自有依据变为无依据,这种状况属不当得利。基于不当得利返还原则,受益人应返还所获得的一切不当利益,返还的范围包括实际所受的利益,基于原物的占有取得的收益、基于权利的取得而获得的利益、以及原物因第三人的毁损和占有而获得的赔偿金和保险金等。适用不当得利返还原则,在考虑返还范围时应依据善意和恶意来确定。返还义务人取得的财产出于善意时,返还的范围仅限于现存的财产,对非因其过错而灭失的财产(如装饰涂料已运用),可以免责。德国、日本采纳上述观点。该说存在的缺点是:不当得利恳求权的目的是

16、使受益人返还其所受的利益,而不是填补为对待给付一方当事人所受的损失。因此,减弱了法律对财产全部人的爱护强度。另一种观点认为返还财产就是返还原物,在性质上属于基于物权所产生的物上恳求权。合同被确认无效,一方从前交付给另一方的财产并不发生全部权的转移,仅为占有之移转,已经接受财产的一方,应将财产返还给原全部人。返还原物恳求权不论受让人是否具有过错,都负有返还义务,返还的范围仅限于原物及其孳息,返还的目的是使原物复原原状。前苏联民法采纳此种观点。上述两种观点的争议焦点在于:依据无效经济合同这一民事行为是否发生财产全部权的转移问题。全部权分为占有、运用、收益和处分,物上恳求权认为全部权并未转移,转移的

17、是占有;不当得利恳求权认为全部权已经转移,若不承认转移,就无从谈返还。两种观点干脆涉及到处理后果问题,如物上恳求权无需考虑过错,但不当得利恳求权须要依据过错责任担当损失;物上恳求权并不须要实际的损害发生;若财务已转移给第三人,不当得利恳求权不能对第三人提出主见,但物上恳求权得向第三人主见。对此,笔者认为物上恳求权更易于说明返还财产应复原到合同签订前的状态,但并非全部的无效合同的处理都能复原到缔约前的状态,如供应劳务、易腐烂的食品等,只能返还价值,不行能返还原物。对此,笔者赞成折中的观点,折中的理由源于物权优于债权的原则,物上恳求权自然优于不当得利恳求权;物上恳求权难以说明的,适用不当得利原则,

18、以受益人获利为标准进行返还。不当得利恳求权作为物上恳求权的.补充。(二)效率与公允原则要求负有返还义务的当事人在返还不能或不必要的状况下免除返还义务返还不能是指法律和事实上返还不能两种状况。法律上的返还不能是指财产已经转移给善意的第三人,善意的第三人取得该财产的全部权。事实上的返还不能是指标的物已经变形、毁损等发生了质的改变或当事人消耗、毁损等。返还不必要是指返还财产有重大困难或不符合经济原则,也就是复原原状需时过长,费用过巨或难取得预期的结果。原合同无效制度未明确规定返还不能或返还不必要的存在,很多无效合同的案件在处理时都片面实行返还原则,无视返还不能或返还不必要的状况。如华都公司与西三旗公

19、司购销合同一案,华都公司向西三旗公司供强力水泥屋面板282万元,用于六个车间的工程,此购销合同因违反国家标准化法导致合同无效。假如返还,西三旗公司将会发生拆除损失费、重新安装损失费以及不得不停产的间接损失费用,上述损失经预算在1000万元左右,但法院仍判决返还,是否合理,的确值得商榷。返还不能或返还不必要是由效率优于公允原则确定的。;商事主体追求利润,并且是不断再生的利润;反映了人类社会由自然经济条件下为生存而生产到商品经济条件下为财宝的增值而生产的历史转折过程,所以,商法的营利性原则是商法的主要原则。但是,商法的营利性原则并不是保证每个人都获利,而是向全部依法经营的商事主体供应公允竞争获利的

20、条件,使商事主体放弃一些非理性的营利要求,利己也利他,以实现利益均衡,促进社会稳定、协调和发展,所以互惠性原则也是商法的重要原则。营利性原则从注意经济效益的角度动身,强调的是效率;互惠性原则从社会效益考虑,强调的是公允。公允与效率,一个是促进经济的发展,另一个是推动市场主体同等竞争,保障经济的发展。二者的关系应是效率优先,兼顾公允。在美国,效率原则在司法中得到充分体现,美国法院在审理一起工厂排放烟尘弄脏洗衣店的衣服引起的纠纷中,认为确认工厂赔偿洗衣店的损失应建立在使两个企业的利润达到最大的水平;在审理一起石油商因斗争缘由不能供货的纠纷中认为应把损失安排给能以最低成本担当这种损失风险的一方。在我

21、国,司法中对效率原则考虑的不多,这是窒碍我国经济发展的一个因素。在上述案件中,司法判决西三旗公司拆除屋面板,并予以返还,1000万元的数字不仅使华都公司要破产,西三旗公司考虑到华都公司赔不起,其损失更是无法弥补。此外,华都公司生产的是在我国具有丰富资源的产品,只是技术尚在开发阶段,法院应尽量使其生存下去。正确的处理应为:西三旗公司以权威部门对现存屋面板可利用价值的评估作为返还的标准。假如权威部门认为屋面板不足以弥补修缮费用,无价值了,西三旗公司应予免责。综上所述,效率优于公允的原则是司法中应重视的原则、新合同法第58条明确规定:;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。;笔者认为,司法实践中

22、应当仔细贯彻执行。(三)不法缘由给付不得恳求返还的理论能否在我国司法中采纳在审理一起赠与合同中,提出了这个值得思索的问题。某广告公司与其协会签订了一份赠与会同。条件是其协会利用其与无线电局的亲密领导关系帮助广告公司办理寻呼台。该附条件赠与合同,所附条件违反了公允竞争的原则,所附条件无效,主合同由此也应认定无效。对此,双方均有过错,原告的主观恶意更为明显,为了战胜竞争对手不择手段,被告的动机是赞助舞蹈事业,但过错是要给原告创建走后门的条件。在这种状况下,返还难实现公允的救济,被告已将此款用于舞蹈事业无法返还,返还后原告基本上不会受到经济损失,其违法行为得以纵容。上述案例使我们不得不思索不法行为不

23、得恳求给付的理论,关于这一理论我国法律没有规定,法理界也谈的不多,但从世界范围看,违法行为不得恳求给付的原则,各国是认可的,只是严格限制其运用范围。如美国法律规定,;假如已经为非法目的而支付金钱或交付货物,则该付款或交货之人可以在非法目的付诸实施前予以索回;但是,假如他直到非法目的付诸实施时仍未进行追索;或者他谋求强制执行该非法交易,则他不能提起索回财产的诉讼;。此原则已被台湾立法所汲取。台湾地区法院在一起以非法同居为条件的赠与案中,判已婚男子甲不得恳求返还赠与其同居者乙的房屋。笔者认为在上述案件中,假如采纳此原则,法官的评判会产生主动的效果:支持了舞蹈协会汲取赞助,发展舞蹈事业,同时足以阻挡

24、广告公司的不法行为,为社会创建一个公允的竞争环境。实际中,司法最终采纳的仍旧是判决舞蹈协会返还收取的赠与款,结果造成舞蹈协会赔了夫人又折兵,广告公司反倒悠然自得,损失不大。新合同法对不法缘由结付问题未作出规定,有待司法工作者进一步结合实践中的案例加以研讨。四、无效合同损害赔偿在司法中应留意的问题在合同被确认无效以后,当事人为什么要担当赔偿责任?担当赔偿责任的依据是什么?对此,大多数人的观点认为当事人所负的赔偿责任,是基于缔约上的过失恳求权而产生的,即缔约过错责任,笔者也赞成这种观点。但过错担当该种赔偿责任有无因果关系的约束,其范围有多大在司法中产生了很多误区。对此,笔者从因果关系和赔偿范围的角

25、度进行一些粗浅的论述。1.正确界定损失与缔约过错之间是否存在因果关系,无因果关系不应判定过错方担当赔偿责任。因果关系是使人对某种损害结果或不法事态负民事责任的条件。自古以来法律演进所形成的一个普遍观念是:除非法律另有特殊规定,一个人对不是他造成的损害不担当法律上的责任。民法的因果关系理论本质上乃是客观地、公正地确定责任归属的问题,以避开滥施惩戒和转移责任。运用因果关系理论,当事人一方超出合同约定履行的部分所造成的损失与无效经济合同的订立和履行假如不具有因果关系,不能由缔约过错方担当民事责任。在审判实践中,无效经济合同纠纷大多是因一方未能根据无效经济合同中的某些条款履行而引起的。这就提出了一个颇

26、具争议的问题:合同一方当事人未按合同约定的某些条款去履行,结果给对方当事人造成损害,或因自己履约行为而给自身造成的损失,是否也属于;因无效经济合同而造成的损失;,换句话说,缔约过错方是否要担当此损失?毋庸讳言,因无效经济合同的履行而发生的财产损失后果,其缘由可能是多方面的,哪些财产损失应当根据缔约过错原则由过错方来担当,哪些又应当根据当事人各自由履行中的过错来干脆确定民事责任担当,必需分析无效经济合同的订立和履行与财产损失后果之间是否存在因果关系。如一信托公司与客户签订了一份外汇按金合同,信托投资公司违法经营导致合同无效,客户要求信托公司退还保证金。经查,信托公司已按客户指令将保证金打入香港方

27、,信托公司由此辩称客户的损失并非其无效过错造成。在此案中,信托公司的辩称理由是成立的,信托公司的过错与客户损失不存在因果关系,因为客户保证金的损失是由其指令造成的。2.正确界定损害赔偿责任的范围。原中华人民共和国经济合同法第16条规定:经济合同被确认无效后,;有过错的一方应赔偿对方因此所受的损失;。但是,原经济合同法对有过错的一方对无过错的担当损害赔偿的范围,没有作出详细的规定。相应的行政法律、规章以及司法说明,也没有界定,由此导致司法实践中做法不一。在单方过错致经济合同无效的状况下,确定有过错方对无过错方损害赔偿的范围,应当明确无过错方损害赔偿的利益的性质。合同损害赔偿的利益分为履行利益和信

28、任利益。履行利益,又称主动的契约利益,即因契约履行所得利益。信任利益,又称消极的契约利益,即因信任契约有效所受的损害。由于一方当事人的过错致合同无效而蒙受重大不利的无过错方,其损害赔偿恳求权的内容应当是,而且只能是信任利益。如德国学者耶林指出:;当事人因自己过失致使契约不成立者,对信其契约为有效成立的相对人,应赔偿基于此项信任而生的损害;。我国台湾地区立法也认为契约无效,相对人所得恳求赔偿的范围;自以因信任契约有效所受之损害为限;。我国的法律基本上渊于大陆法系,所以信任利益赔偿应作为我国确定无过错方损害赔偿的原则。比如,甲出租房屋违反法律规定致使合同无效,但合同约定假如乙构成根本违约,对乙的装

29、修费用甲不予赔偿,乙因欠装修费过多构成根本违约。司法中常常认为合同条款对双方没有拘束力,因此乙就不存在根本违约问题,甲的过错导致乙要求赔偿装修款应予支持。但从信任利益考虑乙公司的损失并不是信任利益的损失,乙在信任合同有效的状况下该损失也是存在的,其恳求甲公司赔偿没有法律依据。五、对追缴财产的质疑一公司与某医院违法行医,行政审判庭作了裁判,认为卫生局未收缴公司的全部利润。经济审判庭在裁判一公司与某医院联营纠纷中,依据行政审判庭查证的事实收缴了卫生局未收缴的部分。问题是追缴财产的责任形式是民事责任?还是行政责任?追缴财产是否与法院的消极裁判功能相违反?依据民法通则第61条第2款、原经济合同法第16

30、条第2款的规定,法院有权对违法所得追缴财产,这里的追缴财产是一种行政惩罚,应归属行政责任。行政责任和民事责任有本质的区分:民事责任是基于同等主体之间的法律关系,即民事法律关系发生的,而行政责任则是基于不同等主体之间的法律关系和行政法律关系产生的。区分民事责任和行政责任的意义在于:民事责随意在供应保障民事权利义务实现的法律手段,须由当事人主见,在受害当事人不主见时法庭不能依职权主动适用民事责任。行政责任的适用则主要是行政违法引起的法律后果,属于行政机关的职权,而不应由当事人主见。从我国历史上看,人民法院行使管理应由当事人主见。从我国历史上看,人民法院行使管理职能是由安排经济形成的,在长期的审判实

31、践中,我国法院始终与其他国家机关共同行使着国家管理职能,保障了社会的稳定,但随着市场经济的发展,人民法院行使管理职能不符合现代的司法规和规律,而且其影响到司法审判特有功能的有效发挥。法院行使行政惩罚权与消极裁判功能相违反。依据各国公认的法则,法院的职责是依据法律对纠纷作出裁判,以超然的第三者实现自己的功能。审判机关在其司法审判行为中,表现的是消极的裁判,不告不理,依法解决当事人之间的纠纷。法院的职责与行政机关不同,行政机关在其管理行为中,处理的全部事物都是行政秩序的一部分,维护行政秩序是其职责,不必要也不行能处于超独立的地位,表现为从事主动的管理,主动参加,发挥自己的主导作用;行政机关处理的全

32、部事物都是行政秩序的一部分,维护行政秩序是其职责,不必要也不能处于独立的地位;法院的的职责是依据法律对纠纷作出裁判,以超然的第三者实现自己的功能。上述区分确定了审判机关不是法律的参与者。借鉴各国法律,追缴财产作为合同无效的民事法律后果值得商榷。我国合同法将追缴财产作为合同无效的民事法律后果,系苏俄民法典第49条的临本。欧陆民法关于合同无效的后果没有此规定,英美法国家确认非法合同的后果与一般无效后果之间存在肯定的差别,但这种差别主要表现在非法合同的当事人能否索回已给付财产的问题。至于对违法行为的非民事制裁,则不在合同法规定的范围。在上述案例中,由卫生局再次作出行政惩罚后,当事人不服可以进行行政复

33、议和行政诉讼,受行政法和行政诉讼法的爱护;法院作出民事制裁当事人不服不能提起行政复议和行政诉讼,法院本身成了法律的参与者。改革开放最终确立了社会主义市场经济的目标,在市场经济条件下要求立法强化激励交易原则,从而达到推动增加社会财宝的目的,因此,敬重当事人意思自治即合同自由原则必将是将来合同的主要原则。随着这一原则的确立,必将严格限定合同无效的条件,严格区分合同的无效和不成立。在旧法没有彻底废除,统一合同法尚未颁布的转轨时期,司法者如何去认定合同的效力?如何去贯彻无效合同的处理原则?笔者认为当现行合同无效制度的某些规定已不能适应市场经济的要求时,法官负有创新法律的义务,当现行合同无效制度的某些规定不明确时,法官用法理论说明法律的着眼点应力求促进交易的实现,法官的理念应有超前意识,使交易达到真正的公允和正义,同时法官有责任在不奢侈资源的状况下达到法律的目标。本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

© 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

黑龙江省互联网违法和不良信息举报
举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com